Lag - Law

Iustitia ( " Lady Rättvisa ") är en symbolisk personifikation av tvingande kraften hos en domstol : ett svärd som representerar statlig myndighet, skalor bör representerar en objektiv standard och en ögonbindel indikerar att rättvisa vara opartisk.

Den lagen är lagstiftning skapas och upprätthålls genom sociala eller statliga institutioner för att reglera beteende, med dess exakta definition en fråga om långvariga debatten. Den har på olika sätt beskrivits som en vetenskap och rättvisekonst. Lagar som tillämpas av staten kan göras av en grupplagstiftare eller av en enda lagstiftare, vilket resulterar i stadgar ; av verkställande direktören genom förordningar och förordningar ; eller upprättas av domare genom prejudikat , vanligtvis inom gemenskapsrättslig jurisdiktion. Privatpersoner kan skapa juridiskt bindande avtal , inklusive skiljeavtal som antar alternativa sätt att lösa tvister till vanliga domstolstvister. Själva skapandet av lagar kan påverkas av en konstitution , skriven eller tyst, och de rättigheter som kodas däri. Lagen formar politik , ekonomi , historia och samhälle på olika sätt och fungerar som en förmedlare av relationer mellan människor.

Rättssystem varierar mellan länder, med deras skillnader analyserade i jämförande lag . I civilrättslig jurisdiktion kodifierar och konsoliderar en lagstiftare eller ett annat centralt organ lagen. I vanliga rättssystem gör domare bindande rättspraxis genom prejudikat , även om detta ibland kan upphävas av en högre domstol eller lagstiftaren. Historiskt sett påverkade religiös lag sekulära frågor och används fortfarande i vissa religiösa samfund. Sharia -lag baserad på islamiska principer används som det primära rättssystemet i flera länder, inklusive Iran och Saudiarabien .

Lagens omfattning kan delas in i två domäner. Offentlig rätt rör regering och samhälle, inklusive konstitutionell rätt , förvaltningsrätt och straffrätt . Privaträtten behandlar juridiska tvister mellan individer och / eller organisationer inom områden som avtal , egendom , skadestånd / brott och handelsrätt . Denna skillnad är starkare i civilrättsliga länder, särskilt de med ett separat system av förvaltningsdomstolar ; Däremot är den offentlig-privaträttsliga skillnaden mindre uttalad i vanliga lagar .

Lag ger en källa till vetenskaplig undersökning av rättshistoria , filosofi , ekonomisk analys och sociologi . Lag tar också upp viktiga och komplexa frågor som rör jämlikhet, rättvisa och rättvisa .

Rättsfilosofi

Men vad är trots allt en lag? [...] När jag säger att lagens föremål alltid är allmänt, menar jag att lagen betraktar ämnen massivt och handlingar i det abstrakta, och aldrig en viss person eller handling. [...] På denna uppfattning ser vi genast att det inte längre kan ställas frågan om vems verksamhet det är att göra lagar, eftersom det är handlingar av den allmänna viljan ; inte heller om prinsen är över lagen, eftersom han är medlem i staten; inte heller om lagen kan vara orättvis, eftersom ingen är orättvis mot sig själv; inte heller hur vi kan vara både fria och underkastade lagarna, eftersom de bara är register över våra testamenten.

Jean-Jacques Rousseau, Det sociala kontraktet , II, 6.

Rättsfilosofin är allmänt känd som rättsvetenskap. Normativ rättspraxis frågar "vad ska lag vara?", Medan analytisk rättspraxis frågar "vad är lag?"

"The Law" -skulptur på inre av presidentpalatset i Helsingfors , Finland

Analytisk rättsvetenskap

Det har gjorts flera försök att ta fram "en universellt acceptabel definition av lag". År 1972 föreslog baron Hampstead att ingen sådan definition kunde tas fram. McCoubrey och White sa att frågan "vad är lag?" har inget enkelt svar. Glanville Williams sa att betydelsen av ordet "lag" beror på i vilket sammanhang ordet används. Han sa att till exempel " tidig sedvanerätt " och " kommunal lag " var sammanhang där ordet "lag" hade två olika och oförsonliga betydelser. Thurman Arnold sa att det är uppenbart att det är omöjligt att definiera ordet "lag" och att det också är lika uppenbart att kampen för att definiera det ordet aldrig ska överges. Det är möjligt att anse att det inte finns något behov av att definiera ordet "lag" (t.ex. "låt oss glömma generaliteter och gå ner till fall ").

En definition är att lag är ett system med regler och riktlinjer som tillämpas genom sociala institutioner för att styra beteende. I The Concept of Law hävdade Hart att lag är ett "regelsystem"; Austin sa att lagen var "en suverän befäl, med stöd av hotet om en sanktion"; Dworkin beskriver lagen som ett "tolkningsbegrepp" för att uppnå rättvisa i sin text med titeln Law's Empire ; och Raz hävdar att lag är en "auktoritet" för att förmedla människors intressen. Holmes sa: "Profetiorna om vad domstolarna faktiskt kommer att göra, och inget mer pretentiöst, är vad jag menar med lagen." I sin avhandling om lag hävdar Aquinas att lag är en rationell ordning av saker som rör det gemensamma bästa som utfärdas av den som är ansvarig för samhällets omsorg. Denna definition har både positivistiska och naturalistiska element.

Anslutning till moral och rättvisa

Lagdefinitioner väcker ofta frågan om i vilken omfattning lagen innehåller moral. John Austin 's utilitaristiska svaret var att lagen 'kommandon, med stöd av hot om sanktioner från en suverän, till vilken människor har en vana att lydnad'. Naturliga advokater på andra sidan, som Jean-Jacques Rousseau , hävdar att lagen i huvudsak återspeglar moraliska och oföränderliga naturlagar. Begreppet "naturlag" framträdde i den antika grekiska filosofin samtidigt och i samband med begreppet rättvisa, och kom in igen i västerländsk kulturs mainstream genom Thomas Aquinas skrifter , särskilt hans avhandling om lag .

När han hade avslutat de två första delarna av sin bok Splendeurs et misères des courtisanes , som han avsåg att vara slutet på hela verket, besökte Honoré de Balzac Conciergerie . Därefter bestämde han sig för att lägga till en tredje del, slutligen benämnd Où mènent les mauvais chemins ( The Ends of Evil Ways ), helt dedikerad till att beskriva förhållandena i fängelset. I denna tredje del säger han:

Lagen är bra, den är nödvändig, dess utförande är dåligt och sätten bedömer lagarna utifrån det sätt på vilket de utförs.

Hugo Grotius , grundaren av ett rent rationalistiskt naturrättssystem, hävdade att lagen härrör från både en social impuls - som Aristoteles hade antytt - och förnuftet. Immanuel Kant ansåg att en moralisk tvingande kräver att lagar "väljs ut som om de borde vara universella naturlagar". Jeremy Bentham och hans student Austin, efter David Hume , ansåg att detta förenade problemet "är" och "borde" vara . Bentham och Austin argumenterade för lagens positivism ; att verklig lag är helt åtskild från "moral". Kant kritiserades också av Friedrich Nietzsche , som förkastade jämlikhetsprincipen, och trodde att lagen härrör från viljan till makten och inte kan betecknas som "moralisk" eller "omoralisk".

År 1934 fortsatte den österrikiska filosofen Hans Kelsen den positivistiska traditionen i sin bok The Pure Theory of Law . Kelsen trodde att även om lagen är åtskild från moral, är den utrustad med "normativitet", vilket innebär att vi borde lyda den. Medan lagar är positiva "är" uttalanden (t.ex. böter för att vända på en motorväg är € 500); lagen berättar vad vi "borde" göra. Således kan varje rättssystem antas ha en grundläggande norm ( Grundnorm ) som instruerar oss att lyda. Kelsens stora motståndare, Carl Schmitt , avvisade både positivismen och rättsstatstanken eftersom han inte accepterade abstrakta normativa principers företräde framför konkreta politiska positioner och beslut. Därför förordade Schmitt en rättspraxis om undantaget ( undantagstillstånd ), som förnekade att rättsliga normer kunde omfatta all politisk erfarenhet.

Benthams utilitaristiska teorier förblev dominerande i lagen fram till 1900 -talet.

Senare på 1900 -talet attackerade HLA Hart Austin för sina förenklingar och Kelsen för sina fiktioner i The Concept of Law . Hart hävdade att lagen är ett regelsystem, uppdelat i primära (uppföranderegler) och sekundära (regler riktade till tjänstemän för att administrera primära regler). Sekundära regler är vidare uppdelade i regler för bedömning (för att lösa juridiska tvister), ändringsregler (så att lagar kan varieras) och erkännanderegel (så att lagar kan identifieras som giltiga). Två av Hart studenter fortsatte debatten: I sin bok Law Empire , Ronald Dworkin attacke Hart och positiv för deras vägran att behandla lag som en moralisk fråga. Dworkin hävdar att lag är ett " tolkningsbegrepp ", som kräver att domare hittar den bäst lämpade och mest rättvisa lösningen på en juridisk tvist, med tanke på deras konstitutionella traditioner. Joseph Raz , å andra sidan, försvarade den positivistiska synen och kritiserade Harts "mjuka sociala tes" -metod i The Authority of Law . Raz hävdar att lag är auktoritet, som bara kan identifieras genom sociala källor och utan hänvisning till moraliska resonemang. Enligt hans uppfattning överlåts varje kategorisering av regler utöver deras roll som auktoritativa instrument inom medling bäst till sociologi , snarare än rättsvetenskap.

Historia

Kung Hammurabi avslöjas lagreglerna av den mesopotamiska solguden Shamash , också vördad som rättvisans gud.

Rättshistorien anknyter nära till civilisationens utveckling . Forntida egyptisk lag, daterad så långt tillbaka som 3000 f.Kr., baserades på begreppet Ma'at och präglades av tradition, retoriskt tal, social jämlikhet och opartiskhet. Vid 22-talet f.Kr. hade den antika sumeriska härskaren Ur-Nammu formulerat den första lagkoden , som bestod av kasuistiska uttalanden ("om ... då ..."). Omkring 1760 f.Kr. utvecklade kung Hammurabi vidare babylonisk lag genom att kodifiera och skriva den i sten. Hammurabi placerade flera kopior av hans lagkod i hela kungariket Babylon som stelaer , för hela allmänheten att se; detta blev känt som Codex Hammurabi . Den mest intakta kopian av dessa stelaer upptäcktes på 1800 -talet av brittiska assyriologer , och har sedan dess fullständigt transkriberats och översatts till olika språk, inklusive engelska, italienska, tyska och franska.

De gammaltestamentliga anor 1280 BC och har formen av moraliska imperativ som rekommendationer för ett gott samhälle. Den lilla grekiska stadstaten, forntida Aten , från ungefär 800-talet f.Kr. var det första samhället som grundade sig på bred inkludering av dess medborgare, exklusive kvinnor och slavklassen . Aten hade emellertid ingen rättsvetenskap eller ett enda ord för "lag", i stället förlitar sig på trevägsskillnaden mellan gudomlig lag ( thémis ), mänskligt dekret ( nomos ) och sed ( díkē ). Ändå innehöll forntida grekisk lag stora konstitutionella innovationer i utvecklingen av demokrati .

Romersk lag påverkades starkt av grekisk filosofi, men dess detaljerade regler utvecklades av professionella jurister och var mycket sofistikerade. Under århundraden mellan uppgång och nedgång av romerska riket , var lag anpassad för att klara av de förändrade sociala situationer och genomgick stora kodifiering enligt Theodosius II och Justinianus I . Även om koder ersattes av sedvänja och rättspraxis under den tidiga medeltiden , återupptäcktes romersk lag runt 1000 -talet när medeltida rättsvetare började undersöka romerska koder och anpassa sina begrepp till kanonlagen , och födde jus -kommunen . Latinska juridiska maxims (kallade brocards ) sammanställdes för vägledning. I medeltidens England utvecklade kungliga domstolar ett prejudikat som senare blev den gemensamma lagen . En europeisk laghandlare bildades så att handlare kunde handla med gemensamma standarder för praxis snarare än med de många splittrade aspekterna av lokala lagar. Law Merchant, en föregångare till den moderna handelsrätten, betonade friheten att avtala och egendomens främlingskapacitet. När nationalismen växte under 1700- och 1800 -talen införlivades Law Merchant i ländernas lokala lagar under nya civila koder. De Napoleon och tyska koder blev den mest inflytelserika. Till skillnad från engelsk gemensam lag, som består av enorma rättspraxis, är koder i små böcker lätta att exportera och enkla för domare att tillämpa. Men idag finns det tecken på att civilrätt och gemensam lag är i konvergering. EU -rätten är kodifierad i fördrag, men utvecklas genom de facto -prejudikat som fastställts av EU -domstolen .

Den konstitution Indien är den längsta skriven konstitution för ett land, som innehåller 444 artiklar, 12 scheman, många ändringar och 117,369 ord.

Forntida Indien och Kina representerar distinkta rättstraditioner och har historiskt sett haft oberoende skolor för juridisk teori och praktik. Den Arthashastra , förmodligen sammanställt runt 100 AD (även om det innehåller äldre material), och Manusmriti (c. 100-300 e.Kr.) var grundläggande avhandlingar i Indien, och innefattar texter som anses auktoritativa juridisk vägledning. Manus centrala filosofi var tolerans och pluralism , och citerades över hela Sydostasien. Under islamiska expansionen i den indiska subkontinenten , sharia ades av muslimska sultanat och imperier, främst Mughal Empire 's Fatawa-e-Alamgiri , som sammanställts av kejsare Aurangzeb och olika forskare av islam. I Indien ersattes den hinduiska rättstraditionen, tillsammans med islamisk lag, av gemensam lag när Indien blev en del av det brittiska imperiet . Malaysia, Brunei, Singapore och Hong Kong antog också det gemensamma rättssystemet. Den juridiska traditionen i östra Asien återspeglar en unik blandning av sekulära och religiösa influenser. Japan var det första landet som började modernisera sitt rättssystem längs västerländska linjer genom att importera delar av den franska , men mestadels den tyska civillagen. Detta återspeglade delvis Tysklands status som en stigande makt i slutet av 1800 -talet. På samma sätt gav traditionell kinesisk lag plats för westernisering mot Qingdynastins sista år i form av sex privaträttsliga koder som huvudsakligen baserades på den japanska modellen för tysk lag. Idag behåller taiwanesisk lag den närmaste affiniteten till kodifieringarna från den perioden, på grund av splittringen mellan Chiang Kai-sheks nationalister, som flydde dit, och Mao Zedongs kommunister som vann kontrollen över fastlandet 1949. Den nuvarande juridiska infrastrukturen i Folkrepubliken Kina påverkades starkt av den sovjetiska socialistiska lagen , som i huvudsak blåser upp förvaltningsrätten på bekostnad av privaträttsliga rättigheter. På grund av den snabba industrialiseringen genomgår Kina i dag en reformprocess, åtminstone när det gäller ekonomiska, om inte sociala och politiska, rättigheter. En ny kontraktskod 1999 representerade en övergång från administrativ dominans. Efter förhandlingar som pågick i femton år anslöt sig Kina 2001 till Världshandelsorganisationen .

Rättssystem

Färgkodad karta över rättssystemen runt om i världen, som visar civilrättsliga, gemensamma rättsliga, religiösa, sedvanliga och blandade rättssystem. Gemensamma rättssystem är skuggade rosa, och civilrättssystem är skuggade blå/turkosa.

I allmänhet kan rättssystem delas upp mellan civilrättsliga och gemensamma rättssystem. Moderna forskare hävdar att betydelsen av denna åtskillnad successivt har minskat; de många juridiska transplantationerna , typiska för modern lag, resulterar i att moderna rättssystem delar med sig av många funktioner som traditionellt anses vara typiska för antingen gemensam lag eller civilrätt. Termen "civilrätt", med hänvisning till det civila rättssystemet med ursprung i kontinentala Europa, bör inte förväxlas med "civilrätt" i betydelsen av de gemensamma rättsämnena som skiljer sig från straffrätt och offentlig rätt .

Den tredje typen av rättssystem - accepterat av vissa länder utan separation av kyrka och stat - är religiös lag, baserad på skrifter . Det specifika system som ett land styrs av bestäms ofta av dess historia, förbindelser med andra länder eller dess efterlevnad av internationella standarder. De källor som jurisdiktioner antar som auktoritativt bindande är de definierande egenskaperna hos alla rättssystem. Ändå är klassificering en fråga om form snarare än substans eftersom liknande regler ofta råder.

Civilrätt

Kejsaren Justinian (527–565) från det bysantinska riket som beordrade kodifieringen av Corpus Juris Civilis .
Första sidan av 1804 -upplagan av Napoleonsk koden .

Civilrätt är det rättssystem som används i de flesta länder runt om i världen idag. Inom civilrätt är källorna som erkänns som auktoritativa främst lagstiftning - särskilt kodifieringar i författningar eller stadgar som antagits av regeringen - och sedvänjor . Kodifieringar går tillbaka i årtusenden, med ett tidigt exempel är den babyloniska Codex Hammurabi . Moderna civilrättsliga system härrör i huvudsak från lagkoder som utfärdades av den bysantinska kejsaren Justinianus I på 600 -talet, som återupptäcktes av Italien från 1000 -talet. Romersk lag under tiden för den romerska republiken och imperiet var starkt processuell och saknade en professionell juridisk klass. Istället valdes en lekman , iudex , att döma. Beslut publicerades inte på något systematiskt sätt, så all rättspraxis som utvecklades var förklädd och nästan okänd. Varje ärende skulle avgöras på nytt från statens lagar, vilket speglar den (teoretiska) oviktigheten av domares beslut för framtida ärenden i civilrättssystem idag. Från 529 till 534 e.Kr. kodifierade och konsoliderade den bysantinska kejsaren Justinianus I romersk lag fram till den tiden, så att det som återstod var en tjugondel av massan av lagtexter från tidigare. Detta blev känt som Corpus Juris Civilis . Som en rättshistoriker skrev, "såg Justinianus medvetet tillbaka på den romerska lagens guldålder och syftade till att återställa den till den topp som den hade nått tre århundraden tidigare." Justinian -koden förblev i kraft i öst fram till det bysantinska rikets fall . Västeuropa, under tiden, förlitade sig på en blandning av Theodosian Code och germansk sedvanerätt tills Justinian -koden återupptäcktes på 1000 -talet och forskare vid universitetet i Bologna använde den för att tolka sina egna lagar. Civilrättskodifieringar baserade nära romersk lag, tillsammans med vissa influenser från religiösa lagar som kanonlag , fortsatte att spridas över hela Europa fram till upplysningen ; sedan, på 1800 -talet , moderniserade både Frankrike, med Code Civil , och Tyskland, med Bürgerliches Gesetzbuch , sina juridiska koder. Båda dessa koder påverkade inte bara rättssystemen i länderna på kontinentaleuropa (t.ex. Grekland) utan även de japanska och koreanska rättstraditionerna. Idag sträcker sig länder som har civilrättssystem från Ryssland] och Turkiet till större delen av Central- och Latinamerika .

Anarkistisk lag

Anarkism har praktiserats i samhället i stora delar av världen. Massanarkistiska samhällen , allt från Syrien till USA, finns och varierar från hundratals till miljoner. Anarkismen omfattar ett brett spektrum av socialpolitiska filosofier med olika tendenser och genomförande.

Anarkistisk lag handlar främst om hur anarkism implementeras på ett samhälle, ramverket baserat på decentraliserade organisationer och ömsesidigt bistånd , med representation genom en form av direkt demokrati . Lagar baseras på deras behov. En stor del av anarkistiska ideologier som anarkosyndikalism och anarkokommunism fokuserar främst på decentraliserade arbetstagarfackföreningar, kooperativ och syndikat som samhällets främsta instrument.

Socialistisk lag

Socialistisk lag är rättssystemen i kommunistiska stater som fd Sovjetunionen och Folkrepubliken Kina . Akademisk åsikt är delad om det är ett separat system från civilrätt, med tanke på stora avvikelser baserade på marxist -leninistisk ideologi, till exempel att underordna rättsväsendet till det verkställande styrande partiet.

Gemensam lag och rättvisa

Kung John av England undertecknar Magna Carta

I common law rättssystem är beslut domstolar uttryckligen erkänt som "lag" på samma villkor som stadgar antogs genom lagstiftningsprocessen och med föreskrifter utfärdade av verkställande makten . "Prejudikatläran", eller stare decisis (latin för "att stå fast vid beslut") innebär att beslut från högre domstolar binder lägre domstolar och framtida beslut från samma domstol för att säkerställa att liknande mål når liknande resultat. I motsats , i " civilrättsliga " system, lagstiftnings stadgar normalt mer detaljerade och domstolsavgöranden är kortare och mindre detaljerad, eftersom domare eller advokat bara skriver för att avgöra det enskilda fallet, i stället för att fastställa resonemang som kommer att vägleda framtiden domstolar.

Gemensam lag har sitt ursprung i England och har ärvts av nästan alla länder som en gång var knutna till det brittiska imperiet (utom Malta, Skottland , den amerikanska staten Louisiana och den kanadensiska provinsen Quebec ). I medeltida England erövrade normannarna lagen från shire-to-shire, baserat på olika stammseder. Begreppet "gemensam lag" utvecklades under Henry II: s regeringstid under slutet av 1100 -talet, då Henry utsåg domare som hade befogenhet att skapa ett institutionaliserat och enhetligt rättssystem som var "gemensamt" för landet. Nästa stora steg i utvecklingen av den gemensamma lagen kom när kung John tvingades av sina baroner att underteckna ett dokument som begränsar hans auktoritet att anta lagar. Denna "stora stadga" eller Magna Carta från 1215 krävde också att kungens följe av domare höll sina domstolar och domar på "en viss plats" snarare än att utdela enväldig rättvisa på oförutsägbara platser i landet. En koncentrerad och elitgrupp av domare fick en dominerande roll i lagstiftningen enligt detta system, och jämfört med sina europeiska motsvarigheter blev det engelska rättsväsendet mycket centraliserat. År 1297, till exempel, medan den högsta domstolen i Frankrike hade femtioen domare, hade den engelska domstolen fem gemensamma domstolar . Detta kraftfulla och sammansvetsade rättsväsende gav upphov till en systematiserad process för att utveckla gemensam lag.

Systemet blev dock alltför systematiserat - alltför stelt och oflexibelt. Som ett resultat, allt eftersom tiden gick, begärde allt fler medborgare kungen att åsidosätta den gemensamma lagen, och på kungens vägnar dömde överkanslern att göra vad som var rättvist i ett ärende. Från Sir Thomas More , den första advokaten som utnämndes till Lord Chancellor, växte ett systematiskt kapital upp tillsammans med den stela gemensamma lagen och utvecklade en egen kansli . Till en början kritiserades ofta det egna kapitalet som oregelbundet, att det varierade beroende på kanslerns fot. Med tiden utvecklade rättvisedomstolarna fasta principer , särskilt under Lord Eldon . På 1800 -talet i England och 1937 i USA slogs de två systemen samman .

Vid utvecklingen av den gemensamma lagen har akademiska skrifter alltid spelat en viktig roll, både för att samla övergripande principer från spridd rättspraxis och för att argumentera för förändring. William Blackstone , från omkring 1760, var den första forskaren som samlade, beskrev och undervisade i den gemensamma lagen. Men bara för att beskriva förändrade forskare som sökte förklaringar och underliggande strukturer långsamt hur lagen faktiskt fungerade.

Religiös lag

Religiös lag bygger uttryckligen på religiösa föreskrifter. Exempel är den judiska Halakha och islamiska sharien - båda översätts som "vägen att följa" - medan kristen kanonlag också överlever i vissa kyrkliga samfund. Ofta är religionens betydelse för lagen oföränderlig, eftersom Guds ord inte kan ändras eller lagstiftas mot av domare eller regeringar. Ett grundligt och detaljerat rättssystem kräver emellertid i allmänhet mänsklig utarbetning. Till exempel har Koranen viss lag, och den fungerar som en källa till ytterligare lag genom tolkning, Qiyas (resonemang analogt), Ijma (konsensus) och prejudikat . Detta finns huvudsakligen i en lag och rättspraxis som kallas Sharia respektive Fiqh . Ett annat exempel är Torah eller Gamla testamentet , i Pentateuchen eller Fem Moseböcker. Detta innehåller den grundläggande koden för judisk lag, som vissa israeliska samhällen väljer att använda. Den Halakha är en kod för judisk lag som sammanfattar en del av Talmud tolkningar. Icke desto mindre tillåter israelisk lag rättsliga att endast använda religiösa lagar om de väljer det. Canon -lag används endast av medlemmar i den katolska kyrkan , den östortodoxa kyrkan och den anglikanska nattvarden .

Kanonisk lag

Den Corpus Juris Canonici , den grundläggande samling av kanonisk rätt i över 750 år.

Kanons lag (från grekiska kanon , en "rak mätstång, linjal ") är en uppsättning förordningar och förordningar som gjorts av kyrklig myndighet (kyrkans ledning), för regeringen i en kristen organisation eller kyrka och dess medlemmar. Det är den interna kyrkliga lagen som styr den katolska kyrkan (både latinska kyrkan och de östkatolska kyrkorna ), de östortodoxa och orientaliska ortodoxa kyrkorna och de enskilda nationella kyrkorna inom den anglikanska nattvarden . Hur dessa kyrkolagar lagstiftas , tolkas och ibland bedöms varierar mycket mellan dessa tre kyrkor. I alla tre traditionerna var en kanon ursprungligen en regel som antogs av ett kyrkoråd ; dessa kanoner utgjorde grunden för kanonlagen.

Den katolska kyrkan har det äldsta kontinuerligt fungerande rättssystemet i västvärlden , som föregick utvecklingen av modern europeisk civilrätt och gemensamma rättssystem. Den 1983 Code of Canon Law styr latinska kyrkan sui juris . De östkatolska kyrkorna , som utvecklat olika discipliner och praxis, styrs av östkyrkornas kanonkod . Den katolska kyrkans kanonlag påverkade den gemensamma lagen under medeltiden genom att den romerska lagläran bevarades, såsom oskuldspresumtionen .

Sharia lag

En rättegång i det ottomanska riket, 1879, då religiös lag tillämpades under Mecelle

Fram till 18-talet, var sharia praktiseras över hela muslimska världen i en icke-kodade formen, med Osmanska riket : s Mecelle kod i den 19: e århundradet är ett första försök att kodifiera delar av sharialagar. Sedan mitten av 1940-talet har man, land efter land, gjort ansträngningar för att anpassa sharialagarna mer till moderna förhållanden och föreställningar. I modern tid bygger många muslimska länders rättssystem på både civilrättsliga och gemensamma rättstraditioner samt islamisk lag och sedvänja. Konstitutionerna i vissa muslimska stater, såsom Egypten och Afghanistan, erkänner islam som statens religion, vilket tvingar lagstiftaren att följa sharia. Saudiarabien erkänner Koranen som sin konstitution och styrs utifrån islamisk lag. Iran har också bevittnat en upprepning av islamisk lag i sitt rättssystem efter 1979. Under de senaste decennierna har ett av de grundläggande särdragen i rörelsen av islamisk återupplivning varit uppmaningen att återställa sharien, som har genererat en enorm mängd litteratur och påverkade världspolitiken .

Juridiska metoder

Det finns utmärkta metoder för rättsligt resonemang (tillämpning av lagen) och metoder för att tolka (tolka) lagen. De förstnämnda är juridisk syllogism , som har inflytande i civilrättsliga rättssystem, analogi , som förekommer i vanliga rättssystem, särskilt i USA, och argumentativa teorier som förekommer i båda systemen. De senare är olika regler (direktiv) för juridisk tolkning, till exempel direktiv om språklig tolkning, teleologisk tolkning eller systemtolkning samt mer specifika regler, till exempel guldregel eller olycksregel . Det finns också många andra argument och tolkningskanoner som helt och hållet gör lagstadgad tolkning möjlig.

Juriprofessor och tidigare USA: s justitieminister Edward H. Levi noterade att det "grundläggande mönstret för rättsliga resonemang är resonemang med exempel" - det vill säga resonemang genom att jämföra resultat i ärenden som löser liknande juridiska frågor. I ett amerikanskt högsta domstolsärende angående förfaranden som gjorts av ett inkassoföretag för att undvika fel, varnade Justice Sotomayor för att "juridiskt resonemang inte är en mekanisk eller strikt linjär process".

Jurimetri är den formella tillämpningen av kvantitativa metoder, särskilt sannolikhet och statistik , på juridiska frågor. Användningen av statistiska metoder i rättsfall och laggranskningsartiklar har växt massivt i betydelse under de senaste decennierna.

Juridiska institutioner

Det är en verklig enhet av dem alla i en och samma person, som ingås genom förbund mellan varje människa och varje människa, på ett sätt som om varje man skulle säga till varje man: Jag tillåter och avstår min rätt att styra mig själv till detta människan, eller till denna församling av män, på detta villkor; att du ger upp din rätt till honom och godkänner alla hans handlingar på samma sätt.

Thomas Hobbes, Leviathan , XVII

De viktigaste rättsinstitutionerna i industriländer är oberoende domstolar , representativa parlament, en ansvarig befattningshavare, militären och polisen, byråkratisk organisation, advokatyrket och civilsamhället självt. John Locke, i sina två avhandlingar om regeringen , och Baron de Montesquieu i The Spirit of the Laws , förespråkade en maktdelning mellan de politiska, lagstiftande och verkställande organen. Deras princip var att ingen människa skulle kunna utnyttja statens alla befogenheter , till skillnad från den absolutistiska teorin om Thomas Hobbes ' Leviathan . Sun Yat-sen 's Five Ström konstitution för Kina tog maktdelning ytterligare genom att ha ytterligare två grenar av regeringen - en kontroll Yuan för revision tillsyn och en Examination Yuan för att hantera anställning av offentliga tjänstemän.

Max Weber och andra omformade tankar om förlängning av staten. Modern militär, polis och byråkratisk makt över vanliga medborgares dagliga liv ställer till särskilda problem för ansvarsskyldighet som tidigare författare som Locke eller Montesquieu inte kunde förutse. Juridikens sed och sed är en viktig del av människors tillgång till rättvisa , medan civilsamhället är en term som används för att hänvisa till de sociala institutioner, gemenskaper och partnerskap som utgör lagens politiska grund.

Dömande

Ett rättsväsende är ett antal domare som förmedlar tvister för att avgöra resultatet. De flesta länder har system för överklagande domstolar, med en högsta domstol som den yttersta rättsliga myndigheten. I USA är denna myndighet Högsta domstolen ; i Australien, High Court ; i Storbritannien, Högsta domstolen ; i Tyskland, Bundesverfassungsgericht ; och i Frankrike, Cour de Cassation . För de flesta europeiska länder kan EU -domstolen i Luxemburg åsidosätta nationell lag när EU -lagstiftningen är relevant. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg tillåter medborgare i Europarådets medlemsstater att väcka talan om mänskliga rättigheter.

Vissa länder tillåter att deras högsta rättsliga myndighet åsidosätter lagstiftning som de anser är konstitutionell . Till exempel, i Brown v. Board of Education , upphävde USA: s högsta domstol många statliga stadgar som hade inrättat rassegregerade skolor och fann att sådana stadgar var oförenliga med den fjortonde ändringen av USA: s konstitution .

En rättsväsende är teoretiskt bunden av konstitutionen, precis som alla andra regeringsorgan. I de flesta länder får domare bara tolka konstitutionen och alla andra lagar. Men i gemenskapsrättsliga länder, där ärenden inte är konstitutionella, kan rättsväsendet också skapa lag enligt prejudikatläran . Storbritannien, Finland och Nya Zeeland hävdar idealet om parlamentarisk suveränitet , varigenom det ovalade rättsväsendet inte får upphäva lag som antagits av en demokratisk lagstiftare.

I kommunistiska stater , som Kina, betraktas domstolarna ofta som delar av den verkställande eller underordnad lagstiftaren; statliga institutioner och aktörer utövar således olika former av inflytande på rättsväsendet. I muslimska länder undersöker domstolar ofta om statliga lagar följer sharia: Egyptens högsta konstitutionella domstol kan ogiltigförklara sådana lagar, och i Iran säkerställer Guardian Council att lagstiftningen är förenlig med "islams kriterier".

Lagstiftande församling

Framträdande exempel på lagstiftare är parlamentets hus i London, kongressen i Washington DC, förbundsdagen i Berlin, duman i Moskva, Parlamento Italiano i Rom och Assemblée nationale i Paris. Enligt principen om representativ regering röstar folk på att politikerna ska uppfylla sina önskemål. Även om länder som Israel, Grekland, Sverige och Kina är enkammare , är de flesta länder tvåkammare , vilket innebär att de har två separat utsedda lagstiftande hus.

I "underhuset" väljs politiker som representerar mindre valkretsar . Överhuset väljs vanligtvis för att representera stater i ett federalt system (som i Australien, Tyskland eller USA) eller annan röstningskonfiguration i ett enhetligt system (som i Frankrike). I Storbritannien utses överhuset av regeringen som ett granskningshus . En kritik av tvåkammarsystem med två valda kammare är att de övre och nedre husen helt enkelt kan spegla varandra. Den traditionella motiveringen för bikameralism är att en övre kammare fungerar som ett granskningshus. Detta kan minimera godtycklighet och orättvisa vid statliga åtgärder.

För att anta lagstiftning måste en majoritet av ledamöterna i en lagstiftare rösta för ett lagförslag (lagförslag) i varje hus. Normalt kommer det att finnas flera läsningar och ändringar som föreslås av de olika politiska fraktionerna. Om ett land har en förankrad konstitution kan det krävas särskild majoritet för ändringar av konstitutionen, vilket försvårar lagändringar. En regering leder vanligtvis processen, som kan bildas av riksdagsledamöter (t.ex. Storbritannien eller Tyskland). Men i ett presidentsystem bildas regeringen vanligtvis av en verkställande direktör och hans eller hennes utsedda kabinettstjänstemän (t.ex. USA eller Brasilien).

Verkställande

De G20 möten består av företrädare för varje lands verkställande gren.

Den verkställande i ett rättssystem fungerar som centrum för den politiska auktoritet av staten . I ett parlamentariskt system , liksom med Storbritannien, Italien, Tyskland, Indien och Japan, är den verkställande makten känd som kabinettet och består av medlemmar av lagstiftaren. Den verkställande ledningen leds av regeringschefen , vars ämbete har makten under lagstiftarens förtroende . Eftersom populära val utser politiska partier att regera, kan ledaren för ett parti byta mellan valen.

Den statschef är bortsett från den verkställande makten, och symboliskt stiftar lagar och fungerar som representant för nationen. Exempel är Tysklands president (utsedd av medlemmar av federala och statliga lagstiftare ), Storbritanniens drottning (ett ärftligt ämbete ) och Österrikes president (vald med folkomröstning). Den andra viktiga modellen är presidentsystemet , som finns i USA och i Brasilien . I presidentens system fungerar verkställande direktören som både statschef och regeringschef och har befogenhet att utse ett ovalat kabinett. Enligt ett presidentsystem är den verkställande myndigheten skild från den lagstiftare som den inte är ansvarig för.

Även om den verkställande rollen varierar från land till land, kommer den vanligtvis att föreslå majoriteten av lagstiftningen och föreslå regeringsagenda. I presidentens system har ledningen ofta vetorätt mot lagstiftning. De flesta chefer i båda systemen är ansvariga för utrikesförbindelser , militären och polisen och byråkratin. Ministrar eller andra tjänstemän leder ett lands offentliga kontor, till exempel ett utrikesdepartement eller försvarsdepartement . Valet av en annan befattningshavare kan därför revolutionera ett helt lands förhållningssätt till regeringen.

Militär och polis

Tjänstemän vid den sydafrikanska polisväsendet i Johannesburg , 2010.

Medan militära organisationer har funnits så länge som regeringen själv, är tanken på en stående polis ett relativt modernt koncept. Till exempel använde Medeltids Englands system för resande brottsdomstolar , eller assists , showprov och offentliga avrättningar för att ingjuta samhällen med rädsla för att behålla kontrollen. Den första moderna polisen var förmodligen de i 1600-talets Paris, vid hovet i Ludvig XIV , även om polisens prefekt hävdar att de var världens första uniformerade poliser.

Max Weber hävdade berömt att staten är den som kontrollerar monopolet på den legitima maktanvändningen . Militären och polisen utför verkställighet på begäran av regeringen eller domstolarna. Termen misslyckad stat avser stater som inte kan genomföra eller genomdriva policyer. deras polis och militär kontrollerar inte längre säkerhet och ordning och samhället går in i anarki, frånvaro av regering.

Byråkrati

De mandariner var kraftiga byråkrater i kejserliga Kina (Bilden visar en Qingdynastin officiella med mandarinduk synlig).

Etymologi byråkrati härrör från det franska ordet för kontoret ( bureau ) och antika grekiska för ordet power ( Kratos ). Precis som militären och polisen genomför ett rättssystems tjänstemän och organ som utgör byråkratin direktörerna från den verkställande direktören. En av de tidigaste referenserna till konceptet gjordes av Baron de Grimm , en tysk författare som bodde i Frankrike. År 1765 skrev han:

Lagarnas verkliga anda i Frankrike är den byråkrati som den avlidne monsieur de Gournay brukade klaga så mycket på; här är inte kontoren, kontoristerna, sekreterarna, inspektörerna och intendenterna utsedda för att gynna allmänintresset. Verkligen verkar det allmänna intresset ha upprättats så att kontor kan existera.

Cynism över "tjänsteman" är fortfarande vanligt, och offentligt anställdas arbete står vanligtvis i kontrast till privata företag som drivs av vinst . Faktum är att privata företag, särskilt stora, också har byråkratier. Negativa uppfattningar om " byråkrati " åt sidan, offentliga tjänster som skolgång, sjukvård, polis eller kollektivtrafik anses vara en avgörande statlig funktion som gör offentlig byråkratisk handling till platsen för regeringsmakten.

Max Weber skrev i början av 1900 -talet och trodde att ett definitivt inslag i en utvecklad stat hade kommit att vara dess byråkratiska stöd. Weber skrev att de typiska kännetecknen för modern byråkrati är att tjänstemän definierar dess uppdrag, arbetsomfattningen är bunden av regler och ledningen består av karriärsexperter som hanterar uppifrån och ner, kommunicerar genom skrivning och bindande offentliga tjänares diskretion med regler.

Juridiskt yrke

I civilrättsliga system som i Italien, Frankrike, Tyskland, Spanien och Grekland finns det en särskild kategori av notarier , en juridiskt utbildad offentlig tjänsteman, kompenserad av parterna i en transaktion. Detta är en målning från 1500-talet av en sådan notarie av den flamländska målaren Quentin Massys .

En följd av rättsstaten är förekomsten av ett advokatyrke som är tillräckligt autonomt för att åberopa det oberoende rättsväsendets auktoritet. rätten till bistånd av en advokat i ett domstolsförfarande härrör från denna följd - i England skiljer sig funktionen som advokat eller advokat från juridisk rådgivare. Som Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har uttalat bör lagen vara tillräckligt tillgänglig för alla och människor bör kunna förutse hur lagen påverkar dem.

I syfte att upprätthålla professionalism, den öva av lag typiskt övervakas av antingen en regering eller oberoende kontrollorganet, såsom en bar förening , bar rådet eller lag samhället . Moderna advokater uppnår en distinkt yrkesidentitet genom specifika juridiska förfaranden (t.ex. att klara en examen), krävs enligt lag för att ha en särskild behörighet (en juridisk utbildning som ger studenten en kandidatexamen i juridik , en kandidatexamen i civilrätt eller en juristläkare Högre akademiska examina kan också bedrivas. Exempel inkluderar en magister i juridik , en magister i juridiska studier , en yrkesutbildningskurs eller en doktor i juridik .), och konstitueras i tjänst genom juridiska anställningsformer ( antas till baren ). Det finns få titlar av respekt för att beteckna kända advokater, såsom Esquire , för att indikera advokater med större värdighet, och doktor i juridik , för att indikera en person som har doktorerat i juridik.

Många muslimska länder har utvecklat liknande regler om juridisk utbildning och advokatyrket, men vissa tillåter fortfarande advokater med utbildning i traditionell islamisk lag att utöva juridik inför domstolar med personlig status. I Kina och andra utvecklingsländer finns det inte tillräckligt med yrkesutbildade personer för att bemanna de befintliga rättssystemen, och därför är de formella standarderna mer avslappnade.

En gång ackrediterad kommer en advokat ofta att arbeta på en advokatbyrå , i en kammare som ensam praktiserande läkare, i en statlig tjänst eller i ett privat företag som intern rådgivare . Dessutom kan en advokat bli en juridisk forskare som tillhandahåller juridisk forskning på begäran genom ett bibliotek, en kommersiell tjänst eller frilansarbete. Många människor som är utbildade inom juridik använder sina färdigheter helt utanför det juridiska området.

Betydande för rättspraxis i den gemensamma rättstraditionen är den juridiska forskningen för att bestämma lagens nuvarande tillstånd. Detta innebär vanligtvis att utforska rättspraxisrapporter , juridiska tidskrifter och lagstiftning. Advokatpraxis innebär också att man utarbetar handlingar som tingsrättsliga förfaranden , övertalande underrättelser , kontrakt eller testamenten och förtroenden. Förhandlings- och tvistlösningskunskaper (inklusive ADR -tekniker) är också viktiga för juridisk praxis, beroende på område.

Det civila samhället

En marsch i Washington, DC, under medborgarrättsrörelsen 1963

Det klassiska republikanska begreppet "civilsamhälle" går tillbaka till Hobbes och Locke. Locke såg det civila samhället som människor som har "en gemensam etablerad lag och domstol att vädja till, med befogenhet att avgöra kontroverser mellan dem". Den tyske filosofen Georg Wilhelm Friedrich Hegel skilde "staten" från "det civila samhället" ( bürgerliche Gesellschaft ) i Elements of the Philosophy of Right .

Hegel trodde att det civila samhället och staten var polära motsatser inom ramen för hans dialektiska historieteori. Det moderna dipolstat -civila samhället återgavs i teorierna om Alexis de Tocqueville och Karl Marx . I postmodern teori är det civila samhället nödvändigtvis en rättskälla, genom att vara grunden från vilken folk bildar åsikter och lobbyerar för vad de anser att lag borde vara. Som den australiensiska advokaten och författaren Geoffrey Robertson QC skrev om internationell rätt, "finns en av dess främsta moderna källor i vanliga män och kvinnors och de icke-statliga organisationers svar som många av dem stöder på de kränkningar av mänskliga rättigheter de se på tv -skärmen i deras vardagsrum. "

Yttrandefrihet , föreningsfrihet och många andra individuella rättigheter gör att människor kan samlas, diskutera, kritisera och ställa sina regeringar till svars, varifrån grunden för en överläggande demokrati bildas. Ju fler människor är involverade i, oroade över och kapabla att ändra hur politisk makt utövas över deras liv, desto mer acceptabel och legitim blir lagen för folket. De mest kända institutionerna i det civila samhället inkluderar ekonomiska marknader, vinstorienterade företag, familjer, fackföreningar, sjukhus, universitet, skolor, välgörenhetsorganisationer, debattklubbar , icke-statliga organisationer, stadsdelar, kyrkor och religiösa föreningar. Det finns ingen klar juridisk definition av det civila samhället och av de institutioner som ingår. De flesta institutioner och organ som försöker ge en lista över institutioner (t.ex. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ) utesluter de politiska partierna.

Rättsområden

Alla rättssystem behandlar samma grundläggande frågor, men jurisdiktioner kategoriserar och identifierar sina juridiska ämnen på olika sätt. En vanlig skillnad är den mellan " offentlig rätt " (en term som är nära relaterad till staten , och som inkluderar konstitutionell, administrativ och straffrätt), och " privaträtt " (som omfattar avtal, skadestånd och egendom). I civilrättsliga system faller kontrakt och skadestånd under en allmän skyldighetslag , medan förtroendelag behandlas enligt lagstadgade regimer eller internationella konventioner . Internationell, konstitutionell och förvaltningsrätt, straffrätt, kontrakt, skadeståndsrätt, egendomsrätt och trust anses vara de "traditionella kärnämnena", även om det finns många ytterligare discipliner .

Internationell lag

Genom att föreskriva en konstitution för folkrätten, enades FN -systemet under andra världskriget.
Den italienska advokaten Sir Alberico Gentili , internationell rätts fader.

Internationell rätt kan hänvisa till tre saker: internationell folkrätt, internationell privaträtt eller lagkonflikter och lagen överstatliga organisationer.

Konstitutionell och förvaltningsrätt

Konstitutionell och förvaltningsrätt styr statens angelägenheter. Konstitutionell lag gäller både relationerna mellan verkställande, lagstiftande och rättsväsende och individers mänskliga rättigheter eller medborgerliga friheter mot staten. De flesta jurisdiktioner, som USA och Frankrike , har en enda kodifierad konstitution med en rättighetsförklaring . Några få, liksom Storbritannien , har inget sådant dokument. En "konstitution" är helt enkelt de lagar som utgör det politiska organet , från stadgar , rättspraxis och konvention . Ett mål med namnet Entick mot Carrington illustrerar en konstitutionell princip som härrör från den gemensamma lagen. Enticks hus genomsöktes och plundrades av Sheriff Carrington. När Entick klagade i domstol hävdade sheriff Carrington att en befallning från en regeringsminister, Earl of Halifax , var giltig myndighet. Det fanns dock ingen skriftlig lagstadgad bestämmelse eller domstolsmyndighet. Den ledande domaren, Lord Camden , sade:

Det stora målet, för vilket män gick in i samhället, var att säkra sin egendom. Den rättigheten är bevarad helig och oöverförbar i alla fall, där den inte har tagits bort eller förkortats av någon offentlig rätt till det bästa för hela ... Om ingen ursäkt kan hittas eller framställas, är tystnaden i böckerna en auktoritet mot svaranden, och målsäganden måste ha dom.

Den grundläggande konstitutionella principen, inspirerad av John Locke , menar att individen kan göra vad som helst utom det som är förbjudet enligt lag , och staten får inte göra något annat än det som är tillåtet enligt lag. Förvaltningsrätt är den främsta metoden för människor att ställa statliga organ till svars. Människor kan stämma en byrå, ett lokalt råd, en offentlig tjänst eller ett regeringsdepartement för domstolsprövning av åtgärder eller beslut, för att se till att de följer lagen och att myndigheten har följt erforderligt förfarande. Den första specialiserade förvaltningsdomstolen var Conseil d'État som inrättades 1799, när Napoleon tog makten i Frankrike.

Straffrätt

Straffrätten, även känd som straffrätt, avser brott och straff. Den reglerar således definitionen av och påföljder för brott som har visat sig ha en tillräckligt skadlig social inverkan, men i sig gör de inte någon moralisk bedömning av en gärningsmann eller påtvingar samhällsrestriktioner som fysiskt hindrar människor från att begå brott i första hand. Att utreda, gripa, ta ut och pröva misstänkta gärningsmän regleras av strafflagen . Den paradigm fallet för ett brott ligger i bevis bortom rimligt tvivel , att en person är skyldig till två saker. Först måste den anklagade begå en handling som av samhället anses vara kriminell, eller actus reus (skyldig handling). För det andra måste den anklagade ha den onda uppsåt som krävs för att göra en brottslig handling, eller mens rea (skuldsinne). För så kallade " strikt ansvar " -brott räcker det dock med en actus reus . Kriminalsystem i civilrättstraditionen skiljer mellan avsikt i vid bemärkelse ( dolus directus och dolus eventualis ) och vårdslöshet. Vårdslöshet bär inte straffansvar om inte ett visst brott föreskriver straff.

En skildring av en straffrättslig rättegång från 1600-talet, för trolldom i Salem

Exempel på brott är mord, misshandel, bedrägeri och stöld. I undantagsfall kan försvar gälla specifika handlingar, till exempel dödande i självförsvar , eller påkallande vansinne . Ett annat exempel är i 1800-talets engelska fall av R v Dudley och Stephens , som testade ett försvar av " nödvändighet ". Den Mignonette , segling från Southampton till Sydney, sjönk. Tre besättningsmedlemmar och Richard Parker, en 17-årig hyttpojke, strandade på en flotta. De svälte och stugpojken var nära att dö. Driven till extrem hunger dödade besättningen och åt kupongen. Besättningen överlevde och räddades, men ställdes inför rätta för mord. De hävdade att det var nödvändigt att döda hyttpojken för att bevara sina egna liv. Lord Coleridge , som uttryckte ett enormt ogillande, bestämde, "att bevara sitt liv är i allmänhet en plikt, men det kan vara den tydligaste och högsta plikten att offra det." Männen dömdes att hänga , men opinionen stödde överväldigande besättningens rätt att bevara sina egna liv. I slutändan förvandlade kronan sina straff till sex månaders fängelse.

Brottslighetsbrott ses som brott mot inte bara enskilda offer utan även samhället. Staten, vanligtvis med hjälp av polis, tar ledningen i åtal, varför i gemenskapsrättsliga länder citeras fall som " The People v ..." eller " R (för Rex eller Regina ) v ...". Lagmannarnas juryer används också ofta för att fastställa de tilltalades skuld på fakta: juryn kan inte ändra lagregler. Vissa utvecklade länder godkänner fortfarande dödsstraff för kriminell verksamhet, men det normala straffet för ett brott är fängelse , böter , statlig tillsyn (t.ex. skyddstillsyn) eller samhällstjänst . Modern straffrätt har påverkats avsevärt av samhällsvetenskapen, särskilt med avseende på straff , straffforskning, lagstiftning och rehabilitering . På det internationella fältet är 111 länder medlemmar i Internationella brottmålsdomstolen , som inrättades för att pröva människor för brott mot mänskligheten .

Kontrakt lag

Den berömda Carbolic Smoke Ball -annonsen för att bota influensa ansågs vara ett ensidigt kontrakt

Avtalsrätt gäller löften som kan verkställas och kan sammanfattas i det latinska uttrycket pacta sunt servanda (avtal måste hållas). I allmänrättsliga jurisdiktioner är tre viktiga element för att skapa ett kontrakt nödvändiga: erbjudande och accept , övervägande och avsikt att skapa rättsliga förbindelser. I Carlill v Carbolic Smoke Ball Company annonserade ett medicinskt företag att dess nya undermedicin, rökbollen, skulle bota människors influensa, och om det inte gjorde det skulle köparna få £ 100. Många stämde för sina £ 100 när läkemedlet inte arbete. I rädsla för konkurs hävdade Carbolic att annonsen inte skulle ses som ett seriöst, juridiskt bindande erbjudande. Det var en inbjudan att behandla , bara puffing, en gimmick. Men hovrätten ansåg att för en rimlig man hade Carbolic gjort ett seriöst erbjudande, betonat av deras lugnande uttalande, "1000 pund deponeras". På samma sätt hade människor tagit väl hänsyn till erbjudandet genom att gå till "distinkt besvär" med att använda en defekt produkt. "Läs annonsen hur du vill och vrid den ungefär som du vill", sade Lord Justice Lindley , "här är ett tydligt löfte uttryckt i språk som är helt omisskännligt".

Hänsyn indikerar det faktum att alla parter i ett kontrakt har utbytt något av värde. Vissa gemensamma rättssystem, inklusive Australien, går bort från tanken på hänsyn som ett krav. Idén om estoppel eller culpa in contrahendo kan användas för att skapa skyldigheter under förhandlingsförhandlingar.

Civilrättsliga jurisdiktioner behandlar kontrakt på olika sätt i flera avseenden, med en mer interventionistisk roll för staten i både bildandet och genomförandet av kontrakt. Jämfört med gemenskapsrättsliga jurisdiktioner införlivar civilrättsliga system mer obligatoriska villkor i kontrakt, möjliggör större utrymme för domstolar att tolka och revidera avtalsvillkor och ålägga en starkare skyldighet i god tro , men är också mer benägna att verkställa straffbestämmelser och specifika genomförande av kontrakt . De kräver inte heller hänsyn för att ett kontrakt ska vara bindande. I Frankrike sägs ett vanligt kontrakt helt enkelt grundas på ett "möte i sinnena" eller ett "samsyn av testamenten". Tyskland har ett särskilt förhållningssätt till avtal, som knyter an till fastighetsrätten. Deras ' abstraktionsprincip ' ( Abstraktionsprinzip ) innebär att den personliga skyldigheten för kontraktsformerna skiljer sig åt från den egendom som tilldelas egendom. När avtal av någon anledning ogiltigförklaras (t.ex. att en bilköpare är så berusad att han saknar juridisk förmåga) kan den avtalsenliga betalningsskyldigheten ogiltigförklaras separat från bilens äganderätt. Orättvis anrikningsrätt , snarare än avtalsrätt, används sedan för att återställa äganderätten till den rättmätiga ägaren.

Skadestånd och fel

" McLibel-fallet " var det längsta fallet i Storbritanniens historia. Det innebar att publicera en pamflett som kritiserade McDonalds restauranger.

Vissa civila fel är grupperade tillsammans som skadestånd enligt common law -system och delicts under civilrättsliga system. För att ha agerat tortyrer måste man ha brutit mot en skyldighet gentemot en annan person eller åsidosatt någon redan existerande laglig rättighet. Ett enkelt exempel kan vara att av misstag slå någon med en cricketboll. Enligt lagen om vårdslöshet , den vanligaste formen av skadestånd, kan den skadelidande eventuellt kräva ersättning för sina skador från den ansvarige. Principerna för vårdslöshet illustreras av Donoghue v Stevenson . En vän till Donoghue beställde en ogenomskinlig flaska ingefäraöl (avsett för konsumtion av Donoghue) på ett kafé i Paisley . Efter att ha konsumerat hälften av det hällde Donoghue resten i en tumlare. De sönderfallande resterna av en snigel flöt ut. Hon hävdade att hon hade drabbats av chock, insjuknade i gastroenterit och stämde tillverkaren för att slarvigt tillåta att drycken var förorenad. The House of Lords beslutade att tillverkaren var ansvarig för Mrs Donoghue sjukdom. Lord Atkin tog ett tydligt moraliskt förhållningssätt och sa:

Ansvaret för vårdslöshet [...] är utan tvekan baserat på allmänhetens känslor av moraliskt fel som gärningsmannen måste betala för. [...] Regeln att du ska älska din nästa blir lag, du får inte skada din nästa; och advokatens fråga, Vem är min granne? får ett begränsat svar. Du måste vara försiktig så att du undviker handlingar eller brister som du rimligen kan förutse skulle kunna skada din granne.

Detta blev grunden för de fyra principerna om vårdslöshet, nämligen att (1) Stevenson var skyldig Donoghue att vara försiktig med att tillhandahålla säkra drycker; (2) han bröt mot sin omsorgsplikt; (3) skadan inte skulle ha inträffat utan för hans brott; och (4) hans handling var den närmaste orsaken till hennes skada. Ett annat exempel på skadestånd kan vara en granne som gör alltför höga ljud med maskiner på sin egendom. På grund av en olägenhet kan bullret stoppas. Skadestånd kan också innebära avsiktliga handlingar som överfall , batteri eller intrång . En mer känd skadegörelse är ärekränkning , som till exempel inträffar när en tidning gör oupphörliga anklagelser som skadar en politikers rykte. Mer ökända är ekonomiska skadestånd, som ligger till grund för arbetsrätten i vissa länder genom att göra fackföreningar ansvariga för strejker, när stadgar inte ger immunitet.

Fastighetslag

En målning av South Sea Bubble , en av världens första spekulationer och kraschar någonsin, ledde till strikta regler för aktiehandel.

Fastighetsrätten reglerar ägande och besittning. Fast egendom , ibland kallad "fast egendom", avser ägande av mark och saker som är knutna till den. Personlig egendom , avser allt annat; rörliga föremål, såsom datorer, bilar, smycken eller immateriella rättigheter, såsom aktier och aktier . En rätt in rem är en rättighet till en viss bit av egendom, kontrasterar mot en rättighet i personam som möjliggör kompensation för en förlust, men inte en viss sak tillbaka. Markrätt utgör grunden för de flesta typer av fastighetsrätt, och är den mest komplexa. Det handlar om lån , hyresavtal , licenser , förbund , servitut och lagstadgade system för registrering mark. Föreskrifter om användning av personlig egendom omfattas av immateriella rättigheter, bolagsrätt , fonder och handelsrätt . Ett exempel på ett grundläggande fall av de flesta fastighetsrätten är Armory v Delamirie [1722]. En skorstensfejars pojke hittade en juvel som var inramad av ädelstenar. Han tog den till en guldsmed för att få den värderad. Guldsmedens lärling tittade på den, tog bort stenarna på smyg, berättade för pojken att den var värd tre halvpenna och att han skulle köpa den. Pojken sa att han skulle föredra juvelen tillbaka, så lärlingen gav den till honom, men utan stenarna. Pojken stämde guldsmeden för sin lärlings försök att lura honom. Lord Chief Justice Pratt bestämde att även om pojken inte kunde sägas äga juvelen, borde han anses vara den rättmätiga djurhållaren ("finders keepers") tills den ursprungliga ägaren hittades. I själva verket hade lärlingen och pojken båda innehavsrätten i juvelen (ett tekniskt koncept, vilket betyder bevis för att något kan tillhöra någon), men pojkens besittningsintresse ansågs bättre, eftersom det kunde visa sig vara först i tiden . Innehavet kan vara nio tiondelar av lagen, men inte alla.

Detta ärende används för att stödja uppfattningen om egendom i gemenskapsrättsliga jurisdiktioner, att den person som kan visa det bästa anspråket på en egendom, mot någon konkurrerande part, är ägaren. Däremot är det klassiska civilrättsliga tillvägagångssättet för egendom, som föreslagits av Friedrich Carl von Savigny , att det är en rättighet mot världen. Skyldigheter, liksom kontrakt och skadestånd, uppfattas som goda rättigheter mellan individer. Idén om egendom väcker många andra filosofiska och politiska frågor. Locke hävdade att våra "liv, friheter och gods" är vår egendom eftersom vi äger våra kroppar och blandar vårt arbete med vår omgivning.

Kapital och förtroende

Den Court of Chancery , London, England, tidigt 19-talet

Equity är ett regelverk som utvecklats i England separat från "common law". Den gemensamma lagen administrerades av domare och advokater. Den Lord Chancellor , å andra sidan, som kungen målvakt samvete kunde upphäva domaren gjorda lag om han trodde att det skäligt att göra det. Detta innebar att eget kapital kom att fungera mer genom principer än rigida regler. Medan varken common law eller civilrättsliga system tillåter människor att dela ägandet från kontrollen över en fastighet, tillåter eget kapital detta genom ett arrangemang som kallas ett trust. Förvaltare kontrollerar egendom medan den fördelaktiga eller rättvisa äganderätten till förvaltningsfastigheter innehas av personer som kallas förmånstagare. Förvaltare är skyldiga sina förmånstagare att ta väl hand om den anförtrodda egendomen. I det tidiga fallet Keech mot Sandford [1722] hade ett barn ärvt hyresavtalet på en marknad i Romford , London. Sandford anförtrotts att ta hand om denna fastighet tills barnet mognade. Men innan dess gick hyresavtalet ut. Hyresvärden hade (tydligen) sagt till Sandford att han inte ville att barnet skulle få det förnyade hyresavtalet. Ändå var hyresvärden glad (tydligen) att ge Mr Sandford möjlighet att hyra i stället. Mr Sandford tog det. När barnet (nu Mr Keech) växte upp stämde han Sandford för den vinst han hade gjort genom att få marknadens leasingavtal. Sandford var avsett att lita på, men han satte sig i en position av intressekonflikter . Den Lord Chancellor , Lord kung , överenskomna och beordrade Mr Sandford bör disgorge sin vinst. Han skrev: "Jag förstår mycket väl att om en förvaltare vid vägran att förnya kan ha ett hyreskontrakt till sig själv skulle få förtroendeföreningar förnyas. [...] Det kan tyckas mycket svårt att förvaltaren är den enda person av hela mänskligheten som kanske inte har hyreskontraktet; men det är mycket riktigt att regeln strikt eftersträvas och inte alls avslappnad. "

Lord King LC var orolig för att förvaltare skulle kunna utnyttja möjligheter att använda förtroendeegendom för sig själva istället för att ta hand om det. Företagsspekulanter som använde förtroende hade just nyligen orsakat en börskrasch . Strikta uppgifter för förvaltare tog sig in i bolagsrätten och tillämpades på styrelseledamöter och verkställande direktörer. Ett annat exempel på en förvaltares plikt kan vara att investera fastigheter klokt eller sälja den. Detta gäller särskilt pensionsfonder, den viktigaste formen av förtroende, där investerare är förvaltare för människors sparande fram till pensionen. Men förtroende kan också skapas för välgörenhetsändamål , kända exempel är British Museum eller Rockefeller Foundation .

Ytterligare discipliner

Lag sprider sig långt bortom kärnämnena till praktiskt taget alla livsområden. Tre kategorier presenteras för enkelhets skull, även om ämnena sammanflätas och överlappar varandra.

Lag och samhälle
En facklig protest av UNISON i strejk
Lag och handel
  • Företagsrätten sprang ur lagen om förtroende, på principen att skilja äganderätt till egendom och kontroll. Lagen i det moderna företaget började med Joint Stock Companies Act 1856 , som antogs i Storbritannien, vilket gav investerare ett enkelt registreringsförfarande för att få begränsat ansvar under företagets separata juridiska personlighet .
  • Handelsrätten omfattar komplex avtalsrätt och fastighetsrätt. Lagen om byrån , försäkringsrätt , växlar , insolvens och konkursrätt och köplagen är alla viktiga, och spåra tillbaka till den medeltida Lex Mercatoria . UK Sale of Goods Act 1979 och US Uniform Commercial Code är exempel på kodifierade kommersiella principer för gemensam lag.
  • Sjörätt och havet lag lägga en grundläggande ram för den fria handeln över världens oceaner och hav, där utanför ett lands zon kontroll. Rederier arbetar enligt vanliga affärslagliga principer, generaliserade för en global marknad. Admiralitetslagen omfattar också specialiserade frågor som bärgning , sjöfartsskador och skador på passagerare.
  • Immaterialrätten syftar till att skydda skapare och andra tillverkare av immateriella varor och tjänster. Dessa är lagliga rättigheter ( upphovsrätt , varumärken, patent och närstående rättigheter ) som härrör från intellektuell verksamhet inom industriella, litterära och konstnärliga områden.
  • Ersättning handlar om återhämtning av någon annans vinst, snarare än ersättning för sin egen förlust.
  • Orättvis berikning När någon har blivit orättvist berikad (eller det finns en "avsaknad av grund" för en transaktion) på annans bekostnad, genererar denna händelse rätten till återbetalning för att vända den vinsten.
  • Rymdlagar är ett relativt nytt område som behandlar aspekter av internationell rätt angående mänsklig verksamhet i jordens omlopp och yttre rymden. Medan man till en början tar upp rymdförhållanden mellan länder via fördrag, tar den allt oftare upp områden som rymdkommercialisering , egendom, ansvar och andra frågor.
Lag och reglering
The New York Stock Exchange handelsplats efter Wall Street Crash 1929 , innan hårdare bankreglering infördes

Korsning med andra fält

Ekonomi

På 1700 -talet presenterade Adam Smith en filosofisk grund för att förklara förhållandet mellan lag och ekonomi. Disciplinen uppstod delvis ur kritik av fackföreningar och amerikansk konkurrenslagstiftning . De mest inflytelserika förespråkarna, som Richard Posner och Oliver Williamson och den så kallade Chicago School of economists and jurists inklusive Milton Friedman och Gary Becker , är i allmänhet förespråkare för avreglering och privatisering , och är fientliga mot statlig reglering eller vad de ser som restriktioner om driften av fria marknader .

Richard Posner , en av Chicago School , drev fram till 2014 en blogg med Bank of Sweden Prize vinnande ekonom Gary Becker .

De mest framträdande ekonomiska analytiker av lagen är 1991 Nobelpriset vinnaren Ronald Coase , vars första stora artikel, The Nature av Firm (1937) hävdade att orsaken till att det finns företag (företag, partnerskap, etc.) är att det finns transaktionskostnader . Rationella individer handlar genom bilaterala kontrakt på öppna marknader tills transaktionskostnaderna innebär att det är mer kostnadseffektivt att använda företag för att producera saker. Hans andra stora artikel, The Problem of Social Cost (1960), hävdade att om vi levde i en värld utan transaktionskostnader skulle människor förhandla med varandra för att skapa samma resursfördelning, oavsett hur en domstol kan döma i egendom tvister. Coase använde exemplet på ett olägenhetsfall som heter Sturges v Bridgman , där en bullrig sötmakare och en tyst läkare var grannar och gick till domstol för att se vem som skulle behöva flytta. Coase sa att oavsett om domaren bestämde att sötmakaren måste sluta använda sitt maskineri, eller att läkaren måste stå ut med det, kan de göra ett ömsesidigt fördelaktigt fynd om vem som rör sig som når samma resultat av resursfördelning. Endast förekomsten av transaktionskostnader kan förhindra detta. Så lagen borde föregripa vad som skulle hända och styras av den mest effektiva lösningen. Tanken är att lagar och regler inte är lika viktiga eller effektiva för att hjälpa människor som advokater och regeringsplanerare tror. Coase och andra som honom ville ha en förändrad strategi, att lägga bevisbördan för positiva effekter på en regering som ingrep på marknaden, genom att analysera kostnaderna för åtgärder.

Sociologi

Rättssociologi är ett mångsidigt studieområde som undersöker lagens interaktion med samhället och överlappar med rättsvetenskap, rättsfilosofi, social teori och mer specialiserade ämnen som kriminologi . Institutionerna för social konstruktion , sociala normer , tvistbehandling och juridisk kultur är viktiga områden för utredning inom detta kunskapsområde. Rättssociologi ses ibland som en subdisciplin av sociologin, men dess band till den akademiska juridiska disciplinen är lika starka, och det ses bäst som en tvärvetenskaplig och tvärvetenskaplig studie fokuserad på teoretisering och empiriska studier av rättspraxis och erfarenheter som sociala fenomen. I USA brukar området kallas juridik och samhällsstudier ; i Europa kallas det oftare socio-juridiska studier. Till en början var jurister och rättsfilosofer misstänksamma mot rättssociologi. Kelsen attackerade en av dess grundare, Eugen Ehrlich , som försökte klargöra skillnaderna och kopplingarna mellan positiv lag, som advokater lär sig och tillämpar, och andra former av "lag" eller sociala normer som reglerar vardagen, vilket i allmänhet förhindrar att konflikter når advokater. och domstolar. Samtida forskning inom rättssociologi handlar mycket om hur lag utvecklas utanför diskreta statliga jurisdiktioner, produceras genom social interaktion på många olika typer av sociala arenor och förvärvar en mångfald källor till (ofta konkurrerande eller motstridiga) auktoritet i kommunala nätverk som existerar ibland inom nationalstater men alltmer också transnationellt.

Max Weber 1917 började Weber sin karriär som advokat och betraktas som en av grundarna till sociologi och rättssociologi.

Omkring 1900 definierade Max Weber sitt "vetenskapliga" förhållningssätt till juridiken och identifierade den "rättsliga rationella formen" som en typ av dominans, inte hänförlig till personlig auktoritet utan till auktoritet för abstrakta normer. Formell rättslig rationalitet var hans benämning på nyckelkännetecknet för den typ av sammanhängande och beräkningsbar lag som var en förutsättning för modern politisk utveckling och den moderna byråkratiska staten. Weber såg att denna lag utvecklades parallellt med kapitalismens tillväxt. En annan ledande sociolog, Émile Durkheim , skrev i sitt klassiska arbete The Division of Labor in Society att i takt med att samhället blir mer komplext växer den civilrättsliga delen främst av återbetalning och ersättning på bekostnad av strafflagar och straffsanktioner. Andra anmärkningsvärda tidiga juridiska sociologer inkluderade Hugo Sinzheimer , Theodor Geiger , Georges Gurvitch och Leon Petrażycki i Europa och William Graham Sumner i USA

Se även

Referenser

Citat

Källor

Tryckta källor
Online källor

externa länkar